Том 7, № 3 (2025)
- Год: 2025
- Выпуск опубликован: 30.09.2025
- Статей: 13
- URL: https://journals.rcsi.science/2686-9241/issue/view/24639
Весь выпуск
Теоретико-исторические правовые науки
Политическое миросозерцание в Античности (Сократ, Платон, Аристотель)
Аннотация
Введение. Актуальной задачей современной юриспруденции является формирование правового мышления. Эта цель во многом достигается благодаря теоретико-правовым наукам, среди которых особое место занимает философия права. Мировоззренческий (личностный) компонент философии права придает ей особую значимость как науки фундаментальной юриспруденции.
На примере этико-правовых воззрений Сократа, Платона и Аристотеля показаны систематический и генетический подходы к изучению государства и права. В теоретическом аспекте античная философия права представляет особый интерес: греческие философы рассмотрели все основные понятия и проблемы в области права и государства, показав их смысловые характеристики. Выработанные ими начала во многом важны для развития юридического мышления и в XXI в.
Теоретические основы. Методы. Целью настоящей работы является исследование политико-правовых учений в Древней Греции как социокультурных явлений. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: анализ этико-политических воззрений Сократа; определение государства как идеи правды и добра в учении Платона; рассмотрение методологических основ философии права Аристотеля.
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ и синтез, герменевтический, компаративистский подходы.
Результаты исследования. Анализ политико-правовых явлений и их оценок античными авторами позволил автору сформулировать ряд выводов.;. Государство, согласно Сократу, должно быть основано на справедливости.;. Платон стремился реализовать идею блага в действительности. Нравственная жизнь, считал он, может осуществиться только в государстве. Поэтому нравственное учение Платона вырастает в учение о государстве, индивидуальная этика становится социальной.;. Этика Аристотеля направлена не на познание единого, вечного, неизменного идеала; предмет его исследований – достижимые человеком конкретные блага. В фокусе его внимания – вопросы определения государства, анализ его форм и причин смены государственной власти в каждой из этих форм.
Обсуждение и заключение. На примере анализа философии права в Античности (Сократ, Платон, Аристотель) автором показана ценность истории и методологии права, истории политических и правовых учений, философии права. Утверждается, что логико-теоретической основой учений античных мыслителей выступала философия. Античные мыслители рассматривали государство, право, человека в их единстве и целостной взаимосвязи. Важная тема философии права в античном мире – создание государства и права, основанных на справедливости. В качестве характерной черты античной философии права называется диалогичность, позволяющая увидеть и оценить авторские подходы к раскрытию сущности политико-правовых явлений.
8-28
Правовое сотворчество в научных воззрениях Г. Гурвича (философско-правовые аспекты)
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются проблемы правового сотворчества публичной власти с институтами гражданского общества. Признавая определенную несогласованность общественных и государственных интересов при формулировании нормативных установлений, авторы обращаются к научным идеалам и воззрениям соотечественника, известного философа и социолога права Г. Гурвича. Правовое сотворчество как высшая форма коммуникации и сотрудничества законодательных органов власти с представителями гражданского общества исследовалось с античных времен философами, а позднее – социологами, отмечавшими необходимость совместной правотворческой деятельности. Одним из последовательных представителей данного научного направления стал Г. Гурвич, различавший «социальное» и «государственное» право, но настаивающий на их тесном взаимодействии. Подчеркивая «чистоту и независимость» социального права, одним из его источников автор называет «признание права», не всегда учитываемое «субординирующим государственным» нормотворчеством.
Теоретические основы. Методы. Используя критический метод, Г. Гурвич ставит проблему отнесения судебных органов к государственным, но не как к учреждениям национального сообщества. Отмечая необходимость взаимодействия и сотрудничества в правотворческой сфере, Г. Гурвич акцентирует внимание на целесообразности синтетических научных изысканий по данной проблематике, сочетающих в себе догматические, философско- и социолого-правовые методологические подходы, приложимые к изучению правового сотворчества. Соответственно, проблема правового сотворчества носит междисциплинарный научный характер, и ее изучение предполагает, помимо использования юридико-догматического, философско- и социолого-правового подходов, применение широкого спектра методов социально-гуманитарного научного комплекса.
Результаты исследования. В ходе изучения проблематики правового сотворчества публичной власти с институтами гражданского общества внимание авторов привлек не только правотворческий процесс законодательной ветви власти, но и судейское нормотворчество. Ключевым вопросом последнего, с точки зрения философии права Г. Гурвича, является проблема участия граждан в создании непротиворечивых и справедливых для личности, общества и государства правил поведения. Категории «общение», «коммуникация», «сотрудничество» – в целостности взаимодействий государства, гражданского общества и индивида – образуют ту социальную «тотальность», которая делает «право общепризнанным». Признание права как «выражение данной тотальности» – это «постулированный нравственный принцип», «правовая реалия», не учитывать которую в процессе правотворчества было бы опрометчивым. Критика юридической догмы, осуществляемая Гурвичем в анализируемой работе, приводит автора к выводам о праве как способе управления социальным механизмом, основанном на «человеколюбии и гуманизме», о чем умалчивает юридический позитивизм. Философия и социология права в этом смысле наиболее полно и глубоко научно обосновывают и теоретически аргументируют смыслообразовательные сущности современных правотворческих инициатив и всего законодательного процесса.
Обсуждение и заключение. Догма права как процесс систематизации и интерпретации позитивистских стратегий и тенденций не занимается в полной мере поиском смыслов, целеполагания, принципов и критериев сбалансированности правовых интересов личности, общества и государства. Именно теоретические правовые науки (философия и социология права) постигают сущность совместного, сотрудничающего и коммуникативного процесса правотворчества. Ценность этой совместной деятельности носит не только метафизический, но и духовно-нравственный характер и способствует повышению авторитета законодательной деятельности и законодательствующих субъектов, позволяет цивилизованно развиваться любому государственному устройству.
29-41
Фразеологизмы с концептом «правда» как выражение философии права и правовой психологии русского народа
Аннотация
Введение. Исследование выполнено на стыке философии, лингвистической философии и правовой психологии. Статья посвящена исследованию фразеологизмов с концептом «правда».
Теоретические основы. Методы. Базу исследования составили данные в лингвистических, философских, юридических источниках, а также фразеологизмы с концептом «правда». Автор использовал теоретические методы, характерные для философии (герменевтический, системный, аналитический методы); методы, применяемые при изучении фразеологии (контекстологический и компонентный анализ, метод сопоставления); методы, свойственные правовой психологии (наблюдение, интерпретация данных) и др.
Результаты исследования. В статье рассмотрено содержание фразеологизмов с концептом «правда», выявлена внутренняя взаимосвязь права и устойчивых выражений с данным концептом, установлено значение выделенных групп фразеологизмов для понимания отношения русского народа к правде и лжи, показано, как через языковые конструкты проявляются философия права и правовая психология русского народа.
Обсуждение и заключение. Автор доказал, что концепт «правда» и фразеологизмы, включающие данный концепт, в современном русском языке не являются терминами и слабо привязаны к праву. Вместе с тем их анализ дает понимание внутренней правовой мотивации поступков людей, поскольку понятие правды является важным морально-нравственным ориентиром современного человека. Фразеологизмы с концептом «правда» помогают лучше понять морально-этическую сторону правосудия.
42-54
Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Об информационно-техническом обеспечении личной безопасности судей
Аннотация
Введение. Статья раскрывает перспективы внедрения аппаратно-цифровой платформы «Судья под защитой» для обеспечения личной безопасности судей. Описывается концепция платформы, включающая мобильное приложение с тревожной кнопкой, которое осуществляет мониторинг маршрутов, интеграцию с базами правоохранительных органов, предупреждает о возможных рисках пересечения с лицами, представляющими угрозу, и при необходимости фиксирует доказательную базу.
Результаты исследования. Первостепенное внимание уделено применению искусственного интеллекта через «умные очки», «умные часы» и другие гаджеты для оперативного реагирования и эвакуации. Определена роль криминалистики и профайлинга в превентивном выявлении угроз.
Обсуждение и заключение. На основе передового опыта предлагаются меры по усилению охранных функций судебных исполнителей (приставов), способствующих независимости судей и укреплению доверия к правосудию.
55-66
Конституционные функция и полномочия Президента Российской Федерации по поддержанию гражданского мира и согласия в стране
Аннотация
Введение. Актуальность исследования вызвана тремя основными факторами. Во-первых, необходимостью дальнейшего глубокого научного и правового анализа поправок 2020 г. к Конституции, в которых содержится ряд принципиально новых для отечественного государства и права положений, закрепляющих, в частности, функцию Президента по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, и, соответственно, настоятельной необходимостью научного осмысления и детальной правовой регламентации в действующем конституционном законодательстве как в целом данной функции, так и, в частности, полномочий главы Российского государства по ее реализации. Во-вторых, развитием гражданского общества в России, в данном случае в контексте правовой регламентации его взаимодействия с государством в целях обеспечения гражданского мира и согласия. В-третьих, сложной геополитической ситуацией, в которой находится последние десять лет Российская Федерация, стремящаяся в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и его постоянных попыток нарушить гражданский мир и согласие в стране сохранить государственный суверенитет и доказать свою принадлежность к числу ведущих стран мира.
Теоретические основы. Методы. Теоретическую основу настоящего исследования составляют научные труды ученых в области теории государства и права, конституционного права, административного права. В работе использованы общенаучные методы (системного анализа, диалектический, формально-логический) и специальные методы исследования (системно-правовой, сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-юридический).
Результаты исследования. Во-первых, закрепление в поправках к Конституции 2020 г. функции Президента по поддержанию гражданского мира и согласия в стране объясняется его призванием консолидировать государство и гражданское общество в силу исторически сложившейся в нашем Отечестве роли главы государства как общенационального лидера и носителя верховной власти, призванного обеспечить преемственность в развитии отечественной государственности в соответствии с конституционными ценностями, отражающими цивилизационную и общероссийскую культурную идентичность. Во-вторых, содержание анализируемой функции Президента и его полномочий по ее реализации определяется понятием и сущностью закрепленной в преамбуле Конституции юридической дефиниции «гражданский мир и согласие» в качестве конституционно значимой ценности и ориентира конституционного развития страны, одного из важнейших направлений политики государства. В-третьих, определен универсальный характер функции главы Российского государства по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, который проявляется в ее взаимосвязанности с иными конституционными функциями Президента по гарантированию Конституции, прав и свобод человека и гражданина; принятию мер по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности; обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти.
Обсуждение и заключение. В целях разработки предложений по закреплению в действующем законодательстве полномочий Президента, необходимых для реализации его функции по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, представляется обоснованным проведение сравнительно-правового анализа данной функции главы Российского государства с его конституционными функциями и полномочиями по гарантированию Конституции, прав и свобод человека и гражданина; принятию мер по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности; обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти; определению основных направлений внутренней и внешней политики государства. Отсутствие до настоящего времени в действующем законодательстве детальной правовой регламентации полномочий Президента, необходимых для реализации его функции по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, по обоснованному мнению многих авторов, приводит к доминированию главы Российского государства в системе органов государственной власти и осуществлению всей полноты реальной власти вне парламентского контроля и ответственности, открывает возможности для злоупотребления компетенцией, служит оправданием широчайших президентских возможностей.
С учетом сказанного, а также постоянных попыток коллективного Запада нарушить в нашей стране гражданский мир и согласие возникает острая необходимость детальной правовой регламентации в действующем конституционном законодательстве соответствующих полномочий Президента, которые позволяют определить рамки его ответственности, подотчетности, а также оценить его действия и решения c точки зрения их соответствия Конституции и законам.
67-84
Правосудие в системе правовой защиты местного самоуправления
Аннотация
Введение. В статье представлен комплексный анализ значения правосудия в системе правовой защиты местного самоуправления на современном этапе развития российского государства.
Теоретические основы. Методы. Теоретическую основу исследования составили труды ученых-правоведов по вопросам правосудия. Методологической основой исследования послужил комплекс философских, общенаучных и частнонаучных методов познания.
Результаты исследования. Выявлено разнообразие взглядов и суждений ученых по вопросам о месте правосудия в механизме правовой защиты местного самоуправления. Констатируется, что местное самоуправление – это демократический институт, его основное назначение состоит в народовластии и обеспечении адекватного влияния муниципальных сообществ на систему органов публичной власти. Судебная система и правосудие конституционно обязаны поддерживать муниципальную демократию доступными и разумными юридическими средствами. В настоящее время местное самоуправление переживает очередную организационно-территориальную реформу в результате принятия нового Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ, начался новый период его развития в рамках единой системы публичной власти. Однако в силу поправок действующего законодательства продолжается расширение предмета рассмотрения споров судебной властью в сфере местного самоуправления.
Обсуждение и заключение. В результате проведенного исследования формулируются выводы о том, что судебный процесс с участием органов публичной власти (в частности, органов местного самоуправления) должен рассматриваться не как первостепенный инструмент защиты, а как правомерное средство обеспечения единства системы публичной власти в случаях, когда споры между федеральной, региональной и местной властями нуждаются в беспристрастном разрешении. Отмечается, что именно обращение в суд является отправной точкой движения субъектов местного самоуправления к правовой защите своих прав.
85-97
Частно-правовые (цивилистические) науки
Дифференциация правовых и индивидуальных регуляторов трудовых правоотношений
Аннотация
Введение. В статье исследованы общенаучные, теоретические, отраслевые и практические аргументы, доказывающие необходимость дифференциации правовых и индивидуальных регуляторов трудовых правоотношений. В работе проанализированы спорные вопросы, в том числе «мер организации» правовых регуляторов; фактических трудовых правоотношений, находящихся в сфере правового регулирования; правовых и индивидуальных регуляторов трудовых правоотношений; диалектической взаимосвязи трудовых правоотношений и индивидуального трудового правоотношения.
Теоретические основы. Методы. Теоретическую основу составляют работы К. Маркса, Ф. Энгельса, труды ученых в области теории государства и права, трудового права. Использованы общенаучные методы: анализ, синтез, систематизация. Кроме того, автор выстроил свои суждения на основе сравнительного анализа, формально-юридического и герменевтического методов исследования.
Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ правового и индивидуального регулирования трудовых правоотношений. В результате изучения сформирован вывод о том, что общенаучно и теоретически спорно, а практически недостаточно продуктивно синтезировать правовые и индивидуальные регуляторы трудовых правоотношений.
98-108
Переговоры о заключении договора в контексте цивилистического учения о доброй совести
Аннотация
Введение. Абстрактность, социальная оправданность и объективность как свойства добросовестности обозначены в статье в качестве ключевых факторов в регулировании поведения сторон на этапе заключения контракта. На основании функций добросовестности определяется специфика прав и обязанностей участников переговоров.
Теоретические основы. Методы. Теоретической основой работы выступают фундаментальные исследования принципа добросовестности российскими и зарубежными авторами. При подготовке статьи использованы диалектический и формально-юридический методы исследования.
Результаты исследования. В статье определяются аспекты принципа добросовестности, играющие ключевую роль в регулировании переговоров о заключении договора и преддоговорной ответственности. Доказывается, что права и обязанности участников переговоров не могут быть установлены без учета данного принципа. Демонстрируется, как специфика таких прав и обязанностей предопределяет возникновение обязательственного отношения, порождаемого вступлением в переговоры.
Заключение. Обосновывается вывод, согласно которому правильное применение норм о порядке ведения переговоров возможно лишь с опорой на цивилистическое учение о доброй совести.
109-121
Крепкая семья, брак, многодетность: нравственные идеалы и правовое регулирование имущественных отношений
Аннотация
Введение. Идеалы естественного продолжения жизни, крепкой семьи, брака и многодетности могут проводиться в жизнь через содержание правовых норм и последовательную правоприменительную практику. Цель работы – установить положения действующего законодательства, регулирующего имущественные отношения с участием членов семьи, стимулирующие поведение, расходящееся с идеалами крепкой семьи, брака, многодетности, и предложить направления совершенствования позитивного права и правоприменительной практики.
Теоретические основы. Методы. Задачи различных социальных групп могут серьезно отличаться. Так, идеал многодетности связан с решением задач российского социума. Попытки старших членов семьи соответствовать ему могут приводить к столкновению имущественных интересов детей. Снятие острых противоречий между задачами социальных групп возможно средствами позитивного права. При проведении исследования применялись формально-догматический, историко-сравнительный, сравнительно-правовой методы.
Результаты исследования. Подвергнуты анализу на предмет соответствия идеалам крепкой семьи и многодетности нормы о разделе имущества супругов, нажитого в браке: возможность отступить от принципа равенства долей в интересах детей, необходимость учета оснований и источников средств на приобретение имущества. Описывается круг проблем, связанных с образованием долей в праве собственности детей на основании норм законодательства о семейном капитале.
Обсуждение и заключение. Идеалам крепкой семьи и многодетности соответствует практика, в рамках которой при разделе имущества: 1) любые отклонения от принципа равенства долей со ссылкой на интересы детей рассматриваются как особые исключения; 2) размер долей устанавливается с учетом стоимости отчужденных в период брака вещей, принадлежавших супругу ранее. Обязанность родителей оформить на детей долю в праве на приобретаемую за счет средств семейного капитала жилую недвижимость уменьшает стимулы к самостоятельному и плодотворному труду, противоречит ряду фундаментальных установок российского вещного и наследственного права.
Сравнительно-правовой анализ основных начал семейного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь
Аннотация
Введение. Сравнение основных начал семейного законодательства на сегодняшний день представляет собой особый интерес ввиду как возрастающей значимости семейного права в целом, так и постоянно увеличивающегося количества брачно-семейных отношений между гражданами союзных государств.
Теоретические основы. Методы. Теоретическую основу исследования составили труды ученых по данной проблематике. Настоящее исследование базируется на применении общетеоретических методов познания: сравнения, анализа, синтеза, а также частнонаучных методов познания: историко-правового, формально-юридического, методов буквального и системного толкования.
Результаты исследования. Ввиду сложности определения предмета и метода регулирования семейных правоотношений, в особенности когда речь идет об участии в данных правоотношениях субъектов, имеющих гражданство различных государств, сравнительно-правовой анализ положений законодательства стран, имеющих наиболее тесную связь, позволяет выявить ряд затруднений в соответствующей регламентации и, как результат, предлагает пути их преодоления. Автор предлагает обратить внимание на принципы семейного права как общего регулятора в семейном праве и Российской Федерации, и Республики Беларусь в целях всесторонней реализации прав граждан Союзного государства в области семейных правоотношений.
Обсуждение и заключение. Выявление закономерностей формирования принципов регулирования семейных правоотношений в Российской Федерации и в Беларуси и учет их в правоприменении позволят всесторонне реализовать права российских и белорусских граждан.
137-146
Тенденции правовой защиты инвалидов: национальный и международный аспекты
Аннотация
Введение. Статья посвящена сопоставлению международного и национального правовых механизмов защиты инвалидов. Исследуются тенденции в изменении правового регулирования статуса инвалида. Приводится краткий историко-правовой обзор становления института защиты прав инвалидов в России. Основной целью исследования является выделение положительного международного и национального опыта защиты уязвимых категорий населения для дальнейшего совершенствования отечественного законодательства.
Методы. Основным методологическим принципом исследования выступил принцип единства теории и практики. При проведении исследования был использован системный подход при сопоставлении международного и национального механизмов защиты прав инвалидов. Также использовались общенаучные (исторический, статистический, анализ) и специальные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой) методы правовых исследований. При изучении вопроса возможного использования положительного правового опыта в современном механизме правового регулирования применялись также элементы метода правового моделирования.
Результаты исследования. В процессе исследования проведен анализ правовой защиты инвалидов на международном и национальном уровнях, выявлены общие тенденции развития института в международном и национальном разрезе, определен круг проблем, которые нуждаются в дальнейшем исследовании, приведены рекомендации возможного использования положительного опыта защиты прав инвалидов в современном законотворческом процессе.
Заключение. Поддержка лиц с ограниченными возможностями, как правило, оказывается в форме предоставления материальных благ (социальные выплаты, жилье) и нематериальных благ (помощь в реабилитации и социализации). Данные формы следует совершенствовать, законодательство должно идти по пути гуманизации, а общество – получать правовое просвещение относительно прав лиц с ограниченными возможностями для более благоприятной социализации таких лиц.
147-161
Уголовно-правовые науки
Влияние информационных технологий на систему гарантий прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства
Аннотация
Введение. Современное уголовное судопроизводство трансформируется под влиянием глобального тренда на цифровизацию как публичных институтов, так и системы доступа к государственным услугам для граждан. Хотя специфика уголовного процесса закономерно тормозит скорость его информатизации, на уровне нормативного регулирования и правоприменительной практики в рамках обозначенного тренда все чаще предлагаются решения, качественно преобразующие деятельность органов предварительного расследования и суда. Такие изменения затрагивают права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, но система их гарантий, обладая определенной универсальностью, недостаточно адаптирована к более активному использованию информационных технологий правоприменителями.
Теоретические основы. Методы. Теоретическую базу исследования составили научные работы российских и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам цифровизации судебной деятельности, использования электронных доказательств, дистанционного проведения следственных действий, использования прикладных интеллектуальных систем и технологий, а также обеспечения прав участников процесса. Выводы относительно эффективности системы правового регулирования исследуемых в статье вопросов сделаны с применением формально-юридического, сравнительно-правового и общенаучных методов исследования.
Результаты исследования. В статье предлагаются некоторые подходы к теоретическому переосмыслению и нормативному преобразованию системы уголовно-процессуальных гарантий прав и законных интересов участников процесса в условиях более активного использования в следственной и судебной деятельности цифровых технологий.
Обсуждение и заключение. Универсализм созданной системы уголовно-процессуальных гарантий в условиях последовательной цифровизации судопроизводства может превратиться из достоинства данной системы в ее недостаток, не отвечая потребностям в обеспечении прав отдельных участников процесса в условиях многообразия правоприменительных ситуаций в сочетании с техническими ограничениями. Предлагается изменение доктринальных и правоприменительных подходов к гарантированию прав отдельных субъектов в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.
162-178
Квалификация кибератак как «применения силы» или «акта агрессии» в международном праве: анализ статьи 51 Устава ООН и перспективы самообороны в киберпространстве
Аннотация
Введение. В современном мире кибератаки становятся все более серьезной угрозой международной безопасности, способной причинять значительный ущерб государствам, нарушая критически важную инфраструктуру и подрывая национальную безопасность. Однако международное право до сих пор не дает однозначного ответа на вопрос о том, могут ли кибератаки квалифицироваться как «применение силы» или «акт агрессии» в контексте Устава ООН, что создает правовые пробелы и затрудняет применение права на самооборону. Поэтому целью исследования заявлены анализ международно-правовых норм и практик, связанных с квалификацией кибератак, а также рассмотрение перспектив развития международного права в области самообороны в киберпространстве.
Ставятся задачи изучить понятие «применение силы» в международном праве применительно к кибератакам; рассмотреть возможность квалификации кибератак как «акта агрессии»; проанализировать применение права на самооборону в свете ст. 51 Устава ООН; выявить политико-правовые и доктринальные споры по данной тематике; оценить перспективы кодификации и унификации норм в области кибербезопасности.
Теоретические основы. Методы. Исследование опирается на нормы jus ad bellum Устава ООН (ст. 2(4), 51) и доктрину их применения к киберпространству в следующей логике: квалификация кибероперации определяется не способом, а масштабом и последствиями (физический вред, жертвы, долговременная утрата функциональности критической инфраструктуры, системный экономический ущерб). В этом аспекте различаются действия ниже порога силы, применение силы и вооруженное нападение; порог оценивается по интенсивности, длительности и совокупным эффектам. Кейс Stuxnet демонстрирует возможность материального ущерба киберсредствами. Выбор режима ответа зависит от атрибуции: самооборона требует вооруженного нападения и надлежащей атрибуции, тогда как контрмеры допустимы ниже порога силы при необходимости, пропорциональности и обратимости. Подходы государств расходятся (США/Великобритания – адаптация действующих норм; Россия/Китай – акцент на киберсуверенитете и развитии специальных правил). МГП применяется при наличии вооруженного конфликта и задаёт критерии ratione materiae/temporis.
Используется качественный метод исследования, включающий доктринальный анализ правовых норм и сравнительный подход к изучению позиций различных государств (Россия, США, Китай) и международных организаций по вопросам киберсуверенитета и самообороны.
Результаты исследования. Установлено, что кибератаки могут квалифицироваться как «применение силы» или «акт агрессии» при наличии существенного ущерба, сопоставимого с последствиями традиционного вооруженного нападения. Однако отсутствие четких международных норм и различия в позициях государств создают трудности в применении права на самооборону в киберпространстве.
Обсуждение и заключение. Необходима адаптация международного права к реалиям цифровой эпохи путем разработки новых международных норм и механизмов, учитывающих специфику киберпространства. Международное сотрудничество и диалог между государствами являются критическими для создания эффективной системы противодействия киберугрозам и обеспечения безопасности в цифровую эпоху.
179-192


